[法律資料]我國口供補(bǔ)強(qiáng)規(guī)則研究

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1、我國口供補(bǔ)強(qiáng)規(guī)則研究  我國《刑事訴訟法》第46條規(guī)定:“對一切案件的判處都要重證據(jù),重調(diào)查研究,不輕信口供。只有被告人供述,沒有其他證據(jù)的,不能認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰;沒有被告人供述,證據(jù)充分確實的,可以認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰?!薄?注:從這一規(guī)定看,只有在定罪時才需對口供強(qiáng)制補(bǔ)強(qiáng)。實踐中,司法人員在可能的情況下,基本都不引用被告人供述,只有在其他證據(jù)不足以認(rèn)定時,才會利用口供作為認(rèn)定事實的根據(jù)。見陳碧:“關(guān)于刑事審判中認(rèn)證問題的思考”,載于何家弘主編《證據(jù)法論叢》第2卷,中國檢察出版社2001年1月版,第483頁。)這實際

2、確立了證據(jù)運用的一個基本原則——重調(diào)查研究,不輕信口供。但是,口供畢竟是一種證據(jù),司法實踐中不可能完全否認(rèn)其證明作用。因此,《刑事訴訟法》并沒有完全否定口供,只是對口供的運用作了嚴(yán)格規(guī)定,補(bǔ)充了口供補(bǔ)強(qiáng)規(guī)則,(注:補(bǔ)強(qiáng)規(guī)則在日本、俄羅斯等國家的刑事訴訟法中也有規(guī)定;在英美法系國家中,口供是證人證言的一種,故在其證據(jù)規(guī)則中沒有要求對口供進(jìn)行強(qiáng)制補(bǔ)強(qiáng),只需確信屬實,即可定案??傮w而言,在刑事訴訟中強(qiáng)調(diào)自由心證原則的大多數(shù)國家(不論屬于哪個法系)在立法中對此問題均未作硬性規(guī)定,只是由法官在實踐中根據(jù)具體情況自行決定對口供是否需要補(bǔ)強(qiáng)。)

3、即只有被告人供述時,不能對被告人定罪。哪些情況屬于只有被告人供述而必須補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)?補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)應(yīng)達(dá)到何種標(biāo)準(zhǔn)?對于這些問題,目前理論研究還較欠缺(注:目前理論界只是對只有同案犯供述情形應(yīng)否補(bǔ)強(qiáng)進(jìn)行過較為細(xì)致的討論。),實踐中也存在不少問題。本文試圖對此作一較為系統(tǒng)的研究?! ∫?、規(guī)定口供補(bǔ)強(qiáng)規(guī)則的原因及目的34我國口供補(bǔ)強(qiáng)規(guī)則研究  我國《刑事訴訟法》第46條規(guī)定:“對一切案件的判處都要重證據(jù),重調(diào)查研究,不輕信口供。只有被告人供述,沒有其他證據(jù)的,不能認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰;沒有被告人供述,證據(jù)充分確實的,可以認(rèn)定被告人有罪和處以刑

4、罰?!薄?注:從這一規(guī)定看,只有在定罪時才需對口供強(qiáng)制補(bǔ)強(qiáng)。實踐中,司法人員在可能的情況下,基本都不引用被告人供述,只有在其他證據(jù)不足以認(rèn)定時,才會利用口供作為認(rèn)定事實的根據(jù)。見陳碧:“關(guān)于刑事審判中認(rèn)證問題的思考”,載于何家弘主編《證據(jù)法論叢》第2卷,中國檢察出版社2001年1月版,第483頁。)這實際確立了證據(jù)運用的一個基本原則——重調(diào)查研究,不輕信口供。但是,口供畢竟是一種證據(jù),司法實踐中不可能完全否認(rèn)其證明作用。因此,《刑事訴訟法》并沒有完全否定口供,只是對口供的運用作了嚴(yán)格規(guī)定,補(bǔ)充了口供補(bǔ)強(qiáng)規(guī)則,(注:補(bǔ)強(qiáng)規(guī)則在日本、

5、俄羅斯等國家的刑事訴訟法中也有規(guī)定;在英美法系國家中,口供是證人證言的一種,故在其證據(jù)規(guī)則中沒有要求對口供進(jìn)行強(qiáng)制補(bǔ)強(qiáng),只需確信屬實,即可定案。總體而言,在刑事訴訟中強(qiáng)調(diào)自由心證原則的大多數(shù)國家(不論屬于哪個法系)在立法中對此問題均未作硬性規(guī)定,只是由法官在實踐中根據(jù)具體情況自行決定對口供是否需要補(bǔ)強(qiáng)。)即只有被告人供述時,不能對被告人定罪。哪些情況屬于只有被告人供述而必須補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)?補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)應(yīng)達(dá)到何種標(biāo)準(zhǔn)?對于這些問題,目前理論研究還較欠缺(注:目前理論界只是對只有同案犯供述情形應(yīng)否補(bǔ)強(qiáng)進(jìn)行過較為細(xì)致的討論。),實踐中也存在不少問

6、題。本文試圖對此作一較為系統(tǒng)的研究。  一、規(guī)定口供補(bǔ)強(qiáng)規(guī)則的原因及目的34  歷史上,口供一直是最重要的定案證據(jù),封建社會甚至達(dá)到了無供不能定罪(注:陳一云主編:《證據(jù)學(xué)》,中國人民大學(xué)出版社1991年5月版,第68、69頁。)的程度。因此,為了獲取定案所需口供,刑訊逼供就成為必然且合法的手段,公民的權(quán)益因此被隨意踐踏,同時也產(chǎn)生了大量冤假錯案。這種做法在中國社會沿傳了上千年,已然成為一種習(xí)慣,即便在強(qiáng)調(diào)保護(hù)公民合法權(quán)益的今天仍然大有市場。新中國制訂第一部《刑事訴訟法》時,剛剛經(jīng)歷文化大革命十年浩劫,期間刑訊逼供、屈打成招,造成

7、無數(shù)冤假錯案的慘痛教訓(xùn)仍使人心有余悸,為避免悲劇重演,國家因此在立法時對口供取得及運用作了嚴(yán)格規(guī)定。取得方面,禁止刑訊逼供及誘供等非法取證行為,并在其后的司法解釋中規(guī)定對能確定是依靠非法手段獲得的言詞證據(jù)不予采信,(注:最高人民法院《關(guān)于執(zhí)行〈中華人民共和國刑事訴訟法〉若干問題的解釋》第61條及最高人民檢察院《人民檢察院實施〈中華人民共和國刑事訴訟法〉規(guī)則(試行)》第233條。)同時刑法將刑訊逼供規(guī)定為犯罪;運用方面,更強(qiáng)調(diào)其他證據(jù)的證明作用,有意將口供排除在可以單獨定案的證據(jù)之外。(注:有人指出,在任何情況下只有一個證據(jù)都不能定

8、罪。但筆者認(rèn)為,一是法律上并沒有明文規(guī)定除口供外其他孤證不能定罪,這種把理論上的東西當(dāng)作實踐中必須遵守的原則是我們常遇到但也應(yīng)當(dāng)克服的一種思維方式;二是孤證不能定罪應(yīng)主要是指證據(jù)為間接證據(jù)時的情形,在直接證據(jù)可信的情況下,還是應(yīng)當(dāng)可以定性;三是實踐

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